Кожний успішний підприємець зустрічається з проблемою копіювання власної продукції. Ефективним інструментом протидії копіюванню та імітації  – є патентування технічних рішень, дизайну або реєстрація торговельної марки, авторського права. Виникає питання, коли ж варто розпочинати патентування чи реєстрацію, щоб не втратити можливість себе захистити?

Відповідь на це питання лежить у вимогах які висуваються до винаходів, корисних моделей, промислових зразків, торговельних марок, об’єктів авторського права. Недотримання вимог перешкоджає можливості отримати охоронні документи на винаходи, корисні моделі, промислові зразки і торговельні марки або документи які засвідчують авторство на об’єкти авторського права.

Винаходи, корисні моделі та дизайн

Патентування винаходів, корисних моделей та дизайну варто розпочинати до першого публічного розкриття відомостей про суть технічного рішення, дизайну або протягом 6 міс. від дня розкриття таких відомостей на міжнародній виставці. Це пов’язано з тим, що однією із ключових умов надання охорони винаходу, корисній моделі та промисловому зразку – є їх новизна. На дату подання заявки на патентування відомості про суть об’єкту патентування не мають бути загальнодоступними у світі, тобто він має бути новий. У багатьох країнах заявникам надається пільговий період для подання заявки після розкриття відомостей про суть технічного рішення або дизайн. Зазвичай такий період складає 6-12 місяців від дня першого розкриття. Протягом цього строку відомості розголошені заявником не будуть спростовувати новизну технічного рішення чи дизайну, яке згодом подане на патентування. Переважно заявник самостійно має довести експерту патентного відомства, що розголошення відомостей здійснено самим заявником або особою яка прямо або опосередковано отримала такі відомості від заявника. Недотримання цих правил може призвести до того, що заявнику буде відмовлено у видачі патенту на винахід, корисну модель або дизайн, навіть якщо перше розкриття здійснено самим заявником.

! Серйозним ризиком для патентування є те, що конкуренти копіюючи ваш товар (технічне рішення, дизайн) та здійснюючи його продаж на торговельних майданчиках – поширюють відомості до дати подання заявки вами. За таких обставин може виявитися проблемою доведення, що поширення відомостей відбулося внаслідок прямого чи опосередкованого отримання відомостей про технічне рішення чи дизайн від вас і воно не є результатом самостійної розробки конкурента.

Торговельні марки і об’єкти авторського права

Реєстрацію торговельної марки (знака для товарів і послуг) можна розпочинати після початку фактичного використання або після набуття ним упізнаванності серед споживачів. Це пов’язано з тим, що для торговельної марки не вимагається наявність новизни на дату подання заявки на її реєстрацію. Головною вимогою до торговельної марки є те, що вона має вирізняти товари і послуги одних осіб від товарів, і послуг інших осіб.

! Слід зазначити, що хоча реєстрація торговельної марки не є обов’язковою від початку її використання, але пріоритетне право на отримання реєстрації має заявник, який перший подав заявку на реєстрацію. У зв’язку з цим виникають випадки зловживань у вигляді реєстрації чужих торговельних. Якщо недобросовісна реєстрація виявлена лише після завершення процедури її реєстрації, скасування або припинення дії такої реєстрації можливе у судовому порядку або за зверненням власника.

Реєстрація авторського права може бути здійснена після опублікування твору. Авторське право виникає з моменту створення твору, при цьому автором вважається фізична особа, зазначена звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства). Як наслідок, з першої публікації твору та при кожному використанні твору варто вказувати дату створення твору та автора – це значно полегшить притягнення до відповідальності порушників авторських прав.

! Реєстрація авторського права не є обов’язковою процедурою. Корисність реєстрації полягає у фіксації державним органом влади дати, на яку твір існував і автором твору була визначена особа. Наявність реєстрації авторського права є вагомим доказом під час суперечки про авторство та порушення прав.

 

Реальні історії. Патентування дизайну.

Нещодавно до нас звернулись успішні українські підприємці, які здійснюють продаж товарів власного дизайну на торговельному майданчику Amazon (США). Близько 5 місяців до звернення підприємці розробили новий дизайн товару та розпочали його продаж на Amazon. Завдяки продуманому дизайну товар швидко набув популярності серед покупців, як згодом виявилося, і конкурентів. Підприємці вирішили захистити дизайн шляхом отримання патенту на дизайн у США, що надало б змогу перешкоджати неправомірному копіюванню дизайну, а також захистить від недобросовісних спроб конкурентів блокувати лістинг на Amazon.

У США заявник який розкрив відомості про свій дизайн протягом 12 місяців від дня такого розкриття може подати заявку на патентування  дизайну. При цьому відомості розкриті заявником не будуть спростовувати новизну дизайну. У США патентне відомство проводить ретельну перевірку новизни заявленого дизайну. Оскільки з дня першого розкриття відомостей про дизайн українськими підприємцями сплинуло лише 6 місяців, вони могли скористатися вказаним пільговим періодом.

Під час підготовки до патентування дизайну нами було проведено аналіз ринку товарів нашого клієнта з метою оцінки новизни дизайну та ризиків. Під час дослідження ми виявили, що на торговельних майданчиках Amazon, eBay пропонуються товари конкурентів, які повністю копіюють дизайн товару наших підприємців. Виявлені відомості створюють серйозний ризик відмови патентним відомством у реєстрації дизайну, оскільки відомості про дизайн є загальнодоступними до дати подання заявки на отримання патенту, а джерелом таких відомостей є конкурентні товари. Поширення відомостей конкурентами є суттєвою перешкодою для доведення, що поширення відомостей про новий дизайн відбулося внаслідок прямого чи опосередкованого отримання відомостей про дизайн від українських підприємців, і що дизайн не є результатом самостійної розробки конкурента. Після оцінки ризиків відмови в реєстрації, високої ймовірності суттєвого збільшення бюджету витрат на патентування було прийнято рішення відмовитися від патентування дизайну.

Описаний випадок свідчить, що про захист нового дизайну або технічного рішення варто починати турбуватися до виходу продукту на ринок. Якщо ж планується розміщення замовлень на виробництво у Китаї, то про захист варто почати піклуватися до відправлення технічної документації місцевому виробнику.

Ви завжди можете звернутися до нас і наші фахівці допоможуть розробити ефективну стратегію захисту ваших розробок в Україні та за її межами.

У наступних публікаціях ми детальніше зупинимося на тому, що таке винахід, корисна модель, торговельні марки, авторське право, особливостях їх реєстрації в Україні та інших країнах, а також не оминемо ризики та можливості пов’язані з цими об’єктами в Україні та світі.

Зв'язатися з нами

  • вул. Іоанна Павла ІІ буд. 4/6-а, оф. 620, Київ, Україна 01042
  • +38 044 209 98 42
Call Now Button